Правоведение Е лекции

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)»
(РУТ (МИИТ)

Одобрено кафедрой
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ»

Протокол № от             201 г.

Автор:

ЛЕКЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Правоведение

Уровень ВО:

Бакалавриат / Специалитет

Форма обучения:

Заочная

Курс:

все

Специальность/Направление: Все специальности / направления

Специализация/Профиль/Магистерская программа: Все специализации /
профили

Москва

Лекция1. Общие положения о договоре

Понятие договора

Практике известны различные обозначения юридических связей,
складывающихся в результате соглашений, заключаемых между участниками
гражданского оборота, - контракт, договор, протокол, соглашение. Правовые
последствия порождаются такими связями лишь в том случае, когда они
нацелены на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей. В Гражданском кодексе применяется лишь один общий
термин для обозначения подобных связей - "договор".

Понятие, стоящее за этим термином, раскрывается в самом кодексе:
соглашение двух или более лиц, направленное на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей, признается договором
(п.1 ст.420 ГК РФ).

Для уяснения понятия договора необходимо иметь в виду, что не
всякое соглашение само по себе составляет договор, - таковым признается
лишь соглашение, вытекающее из намерения участников породить те или
иные гражданско-правовые последствия. Другими словами, всякий договор
может быть признан соглашением, но не всякое соглашение может быть
признано договором.

Договор выступает разновидностью юридических сделок постольку,
поскольку сделки также нацелены на установление, изменение или
прекращение гражданских правоотношений, однако не любых, а только
двусторонних или многосторонних (ст.ст. 153-154 ГК РФ).

Гражданские права и обязанности, порождаемые, изменяемые или
прекращаемые договором, составляют содержание обязательственного
отношения, возникающего из договора. Содержание договора проявляют те
положения кодекса, которые указывают на круг действий, которые обязанное
лицо должно совершить в пользу управомоченного лица. Согласно этим
положениям, содержание договора заключается в том, что одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)

определенные действия (по передаче имущества, выполнению работы, уплате
денег и др.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор вправе
требовать от должника исполнения лежащей на нем обязанности (п.1 ст.307
ГК РФ). Таким образом, договорные отношения регламентируются
положениями кодекса, которые служат для регулирования
обязательственных отношений вообще, если иное не предусматривается
специальными положениями кодекса о договорах.

Предмет договора составляет то, на что направлены действия его
сторон, то есть вещи, имущественные права и иные объекты гражданских
прав.

Свобода договора стала краеугольным камнем нового здания
российского гражданского права, заложенного Гражданским кодексом 1994г.
В качестве общего принципа она закреплена ст.1 ГК РФ, а в качестве
специального положения - ст.421 ГК РФ.

Проявление свободы договора в конкретной договорной практике
имеет для сферы гражданского оборота ряд весьма важных аспектов.

  • 1.    Участники гражданских правоотношений свободны в заключении
    договора. Они не могут быть принуждены к заключению договора, исключая
    случаи, когда обязанность такого заключения предусмотрена Гражданским
    кодексом, законом или добровольно принятым обязательством (п.1 ст.421 ГК
    РФ).

  • 2.    Участники гражданских правоотношений могут заключать не только
    договоры, предусмотренные законами или иными нормативными актами, но
    и иные договоры, не противоречащие им.

  • 3.    Стороны договора могут конструировать свои взаимоотношения из
    элементов нескольких различных договоров, создавая так называемый
    смешанный договор. В таких случаях к их отношениям будут применяться в
    соответствующих частях правила о тех договорах, элементы которых

использованы сторонами, если иное не вытекает из существа смешанного

договора или соглашения сторон о том, какие нормы подлежат применению к
их договору (п.З ст.421 ГК РФ).

  • 4.    Стороны договора свободны в выборе своего контрагента.

  • 5.    Стороны договора свободны в определении условий его содержания,
    исключая случаи, когда те или иные условия договора прямо
    предписываются законом или иным правовым актом.

  • 6.    Стороны договора свободны установить для регулирования своих
    взаимоотношений правила, отличающиеся от тех, которые предусмотрены
    диспозитивными нормами права (п.4 ст.421 ГК РФ).

Таким образом, идея автономии воли, присущая принципу свободы
договора, воплощена в кодексе с необходимой последовательностью:
решение вопроса о том, вступать в договор или воздержаться от его
заключения, равно как и вопроса о выборе своего контрагента зависит,
главным образом, от самого субъекта права.

В то же время принцип свободы договора не трактуется в Гражданском
кодексе с абсолютных позиций, в отрыве от реальных условий гражданского
оборота и задач законодательного регулирования договорных отношений.
Реализуя этот принцип, стороны подвергаются действию ряда правовых
предписаний, несоблюдение которых может повлечь те или иные
неблагоприятные последствия для отступившей от них стороны договора . В
число таких предписаний входят прежде всего те, что содержатся в
императивных нормах закона (п.1 ст.422 ГК РФ). Такие предписания
касаются чаще всего условий, включаемых в содержание заключаемых
договоров, правда, лишь постольку, поскольку их включение диктуется
необходимостью защиты публичных интересов либо прав одной из сторон
договора (например, потребителей).

Договор присоединения

Принцип свободы договора исходит из того, что создающее договор
соглашение есть продукт равных в правах сторон, свободно обсудивших все
пункты своего соглашения.

Однако среди встречающихся на практике в современных условиях
развитого гражданского оборота способов заключения договора обращают на
себя внимание такие, при которых содержание соглашения, достигаемого
сторонами договора, формируется волей лишь одной из них. Такие договоры
принято называть договорами присоединения, имея в виду, что сторона, не
участвовавшая в выработке условий заключаемого ею договора, считается
выразившей свою волю на их принятие тем, что подписывает их так, как если
бы они были выработаны при ее участии.

Именно такую разновидность договоров предусматривает ст.428 ГК
РФ, закрепляя для них следующее определение: "Договором присоединения
признается договор, условия которого определены одной из сторон в
формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой
стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в
целом".

Назначение договоров присоединения следует искать в объективной
потребности достижения унификации договорных условий, диктуемой
массовым предоставлением товаров, работ или услуг. Массовость
одинаковых по содержанию и порядку (способам) заключения договоров
сама по себе требует унификации их содержания. Такая унификация
обеспечивается стороной, специализирующейся в виде промысла на
предоставлении соответствующих товаров, работ или услуг, - ею
вырабатывается стандартная форма договора, содержание которого
одинаково для всех, кто пожелает получить такие товары, работы или услуги
на условиях, указанных в договоре, предлагаемом для одобрения, а не для
обсуждения.

Поскольку присоединяющейся, то есть не участвующей в обсуждении
условий договора стороной, выступает здесь потребитель. Если сторона, как
правило, экономически более слабая, чем ее контрагент, то закон
предусмотрел для нее некоторые дополнительные возможности для защиты
своих прав. Так, если договор присоединения лишает эту сторону прав,

обычно предоставляемых договорами присоединения данного вида, либо
исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение
обязательств, либо содержит другие явно обременительные для
присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно
понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности
участвовать в определении условий договора, то присоединившаяся сторона
вправе потребовать расторжения или изменения заключенного договора, хотя
бы он и не противоречил закону или иным правовым актам (п.2 ст.428 ГК
РФ).

Лекция 2. Наследование по закону и завещанию

Желание передать нажитое имущество своим родственникам или
близким людям является совершенно естественным желанием каждого
человека. Для этой цели составляются завещания, в которых указывается
круг наследников, а также само наследуемое имущество. Именно путем
составления завещания человек может определить лиц, которым хотел бы
завещать свое имущество, самостоятельно. При отсутствии завещания
происходит наследование по закону, и какие-то пожелания уже не могут
быть учтены.

С принятием и вступлением в силу части 3 ГК РФ наследование по
завещанию приобрело новое значение – теперь наследники по завещанию
получают преимущественные права. Наследование по закону, в соответствии
со статьей

1111 ГК РФ имеет место, когда и поскольку оно не изменено
завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей

умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами

наследственного права. Права и обязанности наследодателя переходят к
наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил
ГК не вытекает иное, а также к наследникам переходят все права и
обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке
наследования не допускается ГК и другими законами либо противоречит
самой природе этих прав и обязанностей.

К числу оснований наследования издавна относятся закон и завещание.
Эти два основания наследования нельзя жестко противопоставлять друг
другу.

Встречаются пограничные случаи, когда часть наследования переходит
к наследникам по завещанию, а другая - к наследникам по закону, также
нужно помнить, что наследование непосредственно из закона никогда не
возникает. Для наследования не только по завещанию, но и по закону
необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. Для
наследования по закону необходимы, по крайней мере, два: во-первых, лицо,
призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону;
во-вторых, должно произойти открытие наследства. При наследовании же по
завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем
завещании наследодатель. Правда, наследодатель может сыграть роль
«собаки на сене», лишив в завещании права наследования всех наследников
по закону и вместе с тем никому ничего не завещав. Но в таком случае
наследодатель должен знать, на что он идет: хотя и не прямо, но косвенно
наследодатель санкционирует тем самым переход наследства к государству
или иному образованию.

Наследодателем признается лицо, после смерти которого
осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть
любые граждане РФ, в том числе недееспособные или ограничено
дееспособные и иностранные граждане, проживающие на территории
Российской Федерации. Наследниками являются лица, указанные в законе

(ст. 1116 ГК РФ) или в завещании, правопреемники наследодателя.
Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности
лица и гражданства. В соответствии со статьей 1116

ГК РФ наследовать могут и физические, и юридические лица, но если
физические лица могут быть наследниками как по закону, так и по
завещанию, то юридические лица могут призываться только к наследованию
по завещанию в том случае, если они в нем указаны и существуют на день
открытия наследства.

Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области
наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также другим обстоятельствам.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В
наследственную массу может входить только то имущество, которое
принадлежало наследодателю на законных основаниях.

Общее правило наследования - в порядке наследования переходит все
имущественные права и обязанности наследодателя за небольшими
исключениями.

В состав наследственного имущества не входят те права и обязанности,
которые хоть и являются имущественными, но носят личный характер.
Прежде всего, это алиментные права и обязанности, право пользования
жилой площадью, право на членство в кооперативной организации и др.
Помимо общих положений о наследовании, глава 65 ГК РФ регламентирует
наследование отдельных видов имущества. К таким видам имущества
относятся права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и
обществах, права, связанные с участием в потребительских кооперативах,
предприятия, имущество члена крестьянского (фермерского) хозяйства,

вещи, ограниченно оборотоспособные, земельные участки, невыплаченные
суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию,

имущество, предоставленное государством или муниципальным
образованием на льготных условиях, государственные награды, почетные и
памятные знаки (ст. 1176-1185 ГК РФ).

Практически все эти виды имущества (кроме государственных наград,
на которые распространяется законодательство о государственных наградах
РФ) входят в состав наследства.

Согласно статье 1118 ГК РФ, распорядиться имуществом на случай
смерти можно только путем совершения завещания. Эта же статья дает
определение завещания как односторонней сделки, которая создает права и
обязанности после открытия наследства. Согласно ГК в завещании могут
содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение
завещания двумя или более гражданами не допускается. В настоящее время
это положение закрепляется в самом Гражданском Кодексе, а до принятия
части 3 ГК РФ на подобное правило имелось указание в иных нормативных
актах, в частности, государственным нотариусам запрещалось удостоверять
завещания двух и более лиц. На существование такого правила указывали и
специалисты в области гражданского права в своих работах.[2] Завещание
также должно быть совершено лично.

Совершение завещания через представителя не допускается. В
соответствии с законом, завещать можно только свое имущество. Однако это
не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе
потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя
на ту или иную вещь.

Действительность завещания в этой части определяется только на
момент открытия наследства. Таким образом, подводя итоги
вышесказанному, можно сказать, что завещать можно только свое
имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица,
выражать только его волю и не должно быть связано с какими бы то ни было

«встречными условиями». Завещание порождает юридические последствия
только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в
установленной законом форме.

Закон придает форме завещания особое значение – от ее соблюдения
зависит действительность завещания. В соответствии со ст. 1124 – 1127 ГК
РФ завещание должно быть составлено письменно и нотариально
удостоверено.

По сравнению с ранее действовавшим ГК, ч. 3 ГК РФ существенно
обновила и дополнила правила, касающиеся формы завещания. Помимо
известных ранее нотариально удостоверенных завещаний и завещаний,
приравненных к ним, предусмотрена возможность составления закрытых
завещаний (с текстом таких завещаний не знаком даже нотариус), а в
исключительных случаях – завещаний в простой письменной форме
(например, при условии, когда существует явная угроза жизни, что, в свою
очередь, должно быть засвидетельствовано).

В соответствии со статьей 1126 ГК РФ завещатель вправе совершить
завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу,
возможности ознакомиться с его содержанием (это закрытое завещание)

Требования к закрытому завещанию – оно должно быть не только
подписано, но и собственноручно написано завещателем, несоблюдение этих
условий влечет недействительность завещания. Закрытое завещание
передается нотариусу в заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей,
которые ставят на конверте свои подписи. Конверт с подписями свидетелей
запечатывается в другой конверт, на котором нотариус делает надпись,
содержащую сведения о завещателе.

В статье 1129 ГК указывается на возможность составления завещания в
простой письменной форме. Это может быть сделано, когда лицо находится в
положении, явно угрожающем его жизни, и в силу обстоятельств лишен
возможности совершить завещание в соответствии с общими правилами об
оформлении завещаний. Но и в этом случае требуется обязательное

присутствие двух свидетелей, завещание должно быть написано завещателем
собственноручно, подписано, и из содержания этого документа должно
следовать, что он является завещанием. Такое завещание имеет силу в
течение месяца после прекращения обстоятельств, угрожавших жизни
завещателя. Если в течение этого времени завещатель не воспользуется
возможностью совершить завещание в иной форме, оно утрачивает силу.
Однако сама формулировка статьи 1129 подразумевает, что эта возможность
должна была быть у завещателя, но он ею не воспользовался.

По общему правилу, завещание также должно быть собственноручно
подписано завещателем. Для проверки самоличности завещателя необходимо
установить, что завещание подписывается действительно тем лицом, от чьего
имени составлено, для чего – потребовать предъявления паспорта или других
документов, исключающих любые сомнения относительно личности
гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия.

Для проверки подлинности подписи завещателя нужно, чтобы подпись
была сделана в присутствии государственного нотариуса. Чтобы завещание
было признано имеющим законную силу, оно может и не быть удостоверено
нотариусом, но должно быть приравнено к нотариально удостоверенным. К
таким завещаниям приравниваются:

. завещания граждан, находящихся на излечении в больницах,
госпиталях, других стационарных лечебно – профилактических учреждениях,
санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов,
удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части
или дежурными врачами этих больниц, госпиталей, лечебных учреждений,
санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для
престарелых и инвалидов;

. завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах
внутреннего плавания под флагом РФ, удостоверенные капитанами этих
судов;

. завещания граждан, находящихся в разведочных арктических и
других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих
экспедиций;

. завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей,
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет
государственных нотариальных контор и других органов, совершающих
нотариальные действия, также завещания рабочий и служащих, членов их
семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих
частей, соединений, учреждений и заведений;

. завещание лиц, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по
другим причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по
его просьбе и в его присутствии, а также в присутствии нотариуса
(должностного лица) может быть подписано другим лицом -
рукоприкладчиком (ст. 1125 ГК РФ). При этом нотариус (должностное лицо)
обязан указать, что завещание подписано другим лицом, указать его
фамилию, имя, отчество, место жительства, и одновременно указать
причины, в силу которых завещатель не имел возможности сам подписать
завещание.

Как видно из всего вышесказанного, закон предъявляет к завещанию
такое требование, как обязательная письменная форма (иногда даже не
нотариально удостоверенная Притворная сделка не направлена на
возникновение вытекающих из нее правовых последствий, прикрывает иную
волю участников сделки и в силу этого признается ГК ничтожной. В этих
случаях применяются правила о сделке, которую участники действительно
имели в виду.

Обязательным условием удостоверения завещания является то, чтобы
завещатель являлся дееспособным лицом. Дееспособность четко оговорена в
законодательстве, судебной и нотариальной практиках. В силу ст. 29 ГК РФ

гражданин, который «вследствие психического расстройства не может
понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан
судом недееспособным в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством РФ. Над ним устанавливается опека».
Лица, признанные недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в
том числе и составлять завещания. Исходя из строго личного характера
сделки – завещания, не может быть удостоверено завещание от имени
недееспособного, даже с согласия опекуна.

Завещание осуществляется после смерти наследодателя и при жизни
последнего не может быть средством использования имущества в целях
злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами

Наиболее остро в юридической литературе дискутировался вопрос о
завещательной правоспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет.
Большинство авторов, основываясь на действующем законодательстве,
приходили к выводу о том, что частично дееспособные правом завещать не
обладают. Указанная позиция полностью соответствовала законодательству.
Действительно, завещать принадлежащее им имущество
несовершеннолетние, по общему правилу, не могли.

Однако из анализа п.2 ст. 26 ГК РФ, предоставляющего
несовершеннолетним право распоряжаться своим заработком и стипендией,
следует сделать вывод о том, что, так как понятие «право завещать» входит в
понятие

«распоряжаться», то в отношении указанного имущества
несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью. При
ином толковании закона трудно было бы объяснить, почему
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет имеет право устраиваться на
работу, самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ею по
своему усмотрению, но не может распорядиться тем же имуществом на
случай своей смерти.

Законодателем предусмотрено также то, что завещатель не только
назначает наследника по своему усмотрению, но и вправе указать в
завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник
умрет до открытия наследства или не примет его (ст. 1121 ГК РФ). Это
называется подназначение наследника (субституция). В юридической
литературе утвердилось мнение о том, что применение правила о
подназначении наследника имеет место в трех случаях: а) если основной
наследник умрет ранее открытия наследства; б) если он не примет
наследства; в) если основной наследник будет лишен права наследования в
порядке ст. 1117 ГК РФ как недостойный. К этому только можно добавить,
что подназначенный наследник должен призываться к наследованию и в
случае невыполнения «основным» наследником требования наследодателя,
выраженного в завещании под отлагательным условием.

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий, нужно войти в личный кабинет или зарегистрироваться.